Решение №206 от 26.3.2019 по гр. дело №4762/4762 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

14
Р Е Ш Е Н И Е №206

гр. София, 26.03.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение в закритото заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:
Председател: Светла Димитрова
Членове: Геника Михайлова
Даниела Стоянова

при секретаря Райна Стоименова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 4762 по описа за 2017 г.
Производството е по чл. 290 – 293 ГПК, а се разглежда по реда до ЗИДГПК, обн. в ДВ, бр. 86/ 2017 г. – аргумент от § 74 от ПЗР на това изменение на Кодекса.
До касационно обжалване е допуснато решение № 5103/ 11.07.2017 г. по гр. д. № 1693/ 2016 г., в частта с която Софийски градски съд, потвърждавайки решение № I-33-109/ 15.10.2015 г. по гр. д. № 10922/ 2013 г. на Софийски районен съд, е отхвърлил исковете на религиозна институция „Свидетелите на Й. в България“, Г. Т. Г. и Н. С. С. срещу „Ню Медиа Груп“ АД с правна квалификация чл. 49 ЗЗД за суми от по 6 000 лв. за всеки един от тримата ищци – обезщетение за неимуществени вреди от обидни, клеветнически твърдения, уронващи авторитета на религиозната институция, публикувани на 15.11.2012 г. в статията „Родилката, загубила бебе в дома си – сектантка“ във вестник „Всеки ден“, издаван от „Ню Медиа Груп“ АД.
Решението е допуснато до касационен контрол по материално-правните въпроси: Допуска ли обективното ни материално право националният съд да присъди обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане на правото на добро име, свобода на личния живот и на свобода на религията, а и от нарушаване на забраната за дискриминация, основана на религия, в полза на: 1) религиозна институция, регистрирана в Република България; 2) представител на религиозната институция в това му качество и 3) последовател на вероизповеданието на институцията, който при извършване на деликта не е посочен лично като носител на засегнатото неимуществено право.
По повдигнатите материално-правни въпроси:
Правото на добро име, на свобода (неприкосновеност) на личния живот и на свобода на религията са сред основните права на българските граждани. Религиозната институция, регистрирана като юридическо лице на територията на Република България (§ 1 ДР на ЗВ), безспорно притежава право на свобода на религията, а и на добро име (авторитет). Тези неимуществени права са закрепени в нормативни актове от най-висока степен, които регулират обществените отношения на територията на Република България – в чл. 32, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Конституцията (КРБ) и в чл. 8 и 9 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г., ратифицирана по конституционен ред, обнародвана и влязла в сила на 5 октомври 1992 г. за Република България, е част от вътрешното право на страната и има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които й противоречат (чл. 5, ал. 4 КРБ). Преамбюлът на Конституцията въздига правата на личността и търпимостта, която се изразява в плурализъм и автономно съществуване на религиозните общности, като общочовешки ценности и върховен принцип, на които се основава правовата държава.
Предварителният въпрос, който следва да бъде решен, е принципен, а първият повдигнат материално-правен въпрос представлява негов частен случай. Принципният въпрос е, дали действащото вътрешно обективно право допуска юридическо лице да е кредитор по вземане за обезщетение на неимуществени вреди, след като юридическите лица, а не само физическите, са носители на неимуществени права (напр. на добро име, свобода на религията, справедлив съдебен процес и разглеждане на делото в разумен срок).
На този въпрос следва да се отговори положително – ЮЛ могат да търпят неимуществени вреди, както и да претендират обезщетение за репарирането им. Съображенията за този отговор, при съобразяването и на постановеното към настоящия момент Решение на ВКС, ІV ГО, по гр.д. № 5120 по описа за 2017 година, са следните:
На първо място самият законодател с изрични правни норми предвижда такава възможност. Обезщетението за причиняване на неимуществени вреди е уредено в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) като част от правния институт на непозволеното увреждане (член 45 до 54 от ЗЗД). Общото правило е, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Когато се претендира обезщетение за неимуществени вреди, които нямат конкретно материално изражение, съдът определя размера по справедливост. Разпоредбата на чл. 45 ЗЗД е обща и не съдържа ограничения относно страните в правоотношението, възникнало от непозволеното увреждане – всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму, в т.ч. и на юридическо лице (ЮЛ). Липсва основание да се приеме изключване на възможността да се търси отговорност за неимуществени вреди от ЮЛ и в последващите разпоредби в закона, вкл. и чл. 52 ЗЗД, чрез предявяването на иск за неимуществени вреди. Налице са и по-нови разпоредби, в други закони, които предвиждат правото на подобно обезщетение. Логическото тълкуване на член 631а, ал. 2 и ал. 1 от Търговския закон дава право на обезщетение за неимуществени вреди дори на юридическо лице, когато молбата на кредитор за откриване на производство по несъстоятелност бъде отхвърлена. Законът за марките и географските означения (чл. 76а във връзка с чл. 76 и чл. 2) също предвижда възможността за притежателя на марка и лицензополучателя на изключителна лицензия, независимо дали са физически или юридически лица, да предявят иск за обезщетение на неимуществени вреди при нарушение на правата им. В Глава трета „а“, от чл. 60„а“ до 60 „м“ на ЗСВ, в сила от 01.10.2012 г., е уредбата на административното средство за предоставяне на обезщетение за нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Съгласно нея граждани и юридически лица могат да подават заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Заявленията могат да се подават от страни по приключени граждански, административни и наказателни дела, както и от обвиняеми, пострадали и ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства, като размерът на обезщетението трябва да е съобразен с практиката на ЕСПЧ и не може да надвишава 10 000 лв. Със закона за изменение и допълнение на ЗОДОВ от 15 декември 2012г. считано от тази дата отговорността на държавата за вредите, причинени на граждани и на юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно чл. 6 § 1 от ЕКПЧ /Конвенцията/ вече може да бъде ангажирана по съдебен ред. Обезщетението може да се търси само по реда на този закон, а не по общия ред (чл. 8, ал.1). Безспорно е, че активна процесуална легитимация в производството по чл.2б ЗОДОВ имат всички юридически и физически лица, които имат право да подадат заявление по реда на ЗСВ. Съгласно практиката на ЕСПЧ съществува силна, но оборима презумпция, че неразумната продължителност на производството причинява неимуществени вреди. И това се презюмира както относно вредите на физически, така и относно вредите на юридически лица. Такава възможност е предвидена и с разпоредбите на чл. 71, ал. 1, т. 3 и чл. 71, ал. 1, 3 Закона за защита от дискриминация, както и с тези, предвидени в законите за интелектуална и индустриална собственост (чл. 28, ал. 1, т. 3 ЗП, чл. чл. 95 – 95б ЗАПСП, чл. 76 – 76г ЗМГО, чл. 57 – 57г ЗПД). При всички обезщетението се дължи за имуществените и неимуществените вреди. При някои от тези състави, това е уредено изрично, а при останалите – изводът следва по тълкувателен път.
Съдебната практика по въпроса за възможността юридически лица да търпят неимуществени вреди и да претендират обезщетение за репарирането им, от 60-те години на миналия век и досега, трайно дава отрицателен отговор, приемайки, че няма основание да се присъжда обезщетение за неимуществени вреди на юридически лица и по-конкретно – търговци, защото всичките им права са имуществени, включително и тези, свързани с маркетинговия имидж, търговски марки и други подобни. Приема се по-конкретно, че търговското предприятие е съвкупност от права и задължения с паричен еквивалент, че то няма неимуществени активи и пасиви и вредите, които търпи, се отразяват в патримониума му, съставен от права и задължения с имуществен еквивалент, че неимуществените вреди засягат неблагоприятно единствено психическите преживявания на увреденото лице (причинявайки болки и страдания), а е безспорно, че юридическите лица не могат да страдат емоционално. Юридическите лица формират воля чрез органите си, нямат психика, физическа сетивност и здраве (както физическите) и не могат да търпят морални вреди.
Тази практика отразява разбиранията и тълкуванията на закона към определен исторически и икономически момент, но това не означава, че не може да бъде преосмислена и коригирана. Нещо повече, чл.280 ал.1 т.3 ГПК предвижда възможност за ново тълкуване от страна на Върховния касационен съд.
В тази връзка следва да се посочи, че съдебната практика по въпроса към настоящия момент бележи такава промяна. В хода на производството по предявения иск, предмет на настоящото производство, е постановено определение № 400/ 26.11.2013 г. по ч.гр.д. № 6155/ 2013 г. на Върховен касационен съд, ГК, II-ро отд. Първоначално искът е счетен от долните инстанции за изначално недопустим и делото е прекратено, без да се разгледа по същество. Решаващият състав, постановил Определението, връща делото, като задължава първоинстанционния съд да разгледа спора по същество. За да постанови този резултат в отговор на релевантния правен въпрос, по който е допуснал касационното обжалване на прекратителното определение, съставът на ВКС в производството по реда на чл.274 ал.3 ГПК приема : „Разпоредбата на чл. 45 ЗЗД не съдържа ограничения относно страните в правоотношението, възникнало от непозволеното увреждане – всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму, в т.ч. и на юридическо лице (ЮЛ). Липсва основание да се приеме изключване на възможността да се търси отговорност за неимуществени вреди от ЮЛ и в последващите разпоредби в закона, вкл. и чл. 52 ЗЗД, чрез предявяването на иск за неимуществени вреди, което поставя въпроса и за осъвременяване на практиката ни в контекста на тази на ЕСПЧ (Европейският съд по правата на човека) в тази насока.“ Същото разрешение е прието и във влязлото в сила решение № 195371/ 17.08.2017 г. по гр.д. № 8206/ 2016 г. на Софийски районен съд, с което е присъдено обезщетение за неимуществени вреди от деликт в полза на юридическо лице. С това решение съдът еднозначно признава, че доброто име и търговската репутация не са просто абстрактни понятия, а са съществени активи на всяко едно юридическо лице, имащи особено голямо значение за развитието на бизнеса в съвременния конкурентен пазар. Негативните последици от накърняване на търговската репутация винаги имат комплексен характер, т.е. те засягат различни бизнес показатели като клиентела, оборот, партньори и други, а материалното отражение има неясно и продължаващо във времето действие. Идентично разрешение е прието и във въззивно решение на САС по гр.д. 6402/2017г. , което не е влязло в сила – към настоящия момент е висящо касационното производство, образувано по жалба на ответната страна. С това решение на апелативната инстанция се признава правото на обезвреда на морални вреди на юридическите лица. Показателно в тази насока е и ТР № 4/ 29.11.2013 г. по тълк.д. № 4/ 2013 г. на ОСГТК на ВКС, с което се прие, че чл. 52 ЗЗД се прилага при деликтната, но и при договорната отговорност, следователно дължат се и се присъждат обезщетения за морални вреди на юридически лица и в хипотези, които не са изрично предвидени в закона. Не на последно място такова правно разрешение се приема и от състав на върховния административен съд, постановил решението по адм.д.12319/2012г.
Предвид изложеното настоящият състав приема, че юридическите лица търпят морални вреди и могат да претендират, съответно да им бъдат присъждани, обезщетения за същите. Несъмнено това касае всички юридически лица без оглед на техния вид – търговци, юридически лица с нестопанска цел, религиозни институции и т.н., както и без оглед на това дали имат членове или не. Изключването на който и да било вид юридически лица от този кръг субекти би представлявало недопустим дискриминационен подход.
В подкрепа на изложеното до тук следва да се акцентира и на обстоятелството, че такова тълкуване на закона съответства както на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи /КЗПЧОС/ и Хартата на основните права на ЕС /Хартата/, прогласена в Ница на 07.12.2000 г., така и на практиката на европейските съдилища. Възможността за търсене на неимуществени вреди е призната като принцип на международното право. Съгласно чл. 1 от ЕКПЧ, високодоговарящите страни осигуряват на всяко лице под тяхна юрисдикция правата и свободите, гарантирани от нея. Член 47 от Хартата, озаглавен „Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес“, гласи: „Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия. Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван…“ Държавите членки са длъжни да спазват чл. 47 от Хартата, когато прилагат правото на Съюза. Съгласно принципа на лоялно сътрудничество, установен в чл. 4, ал. 3 Д., държавите членки вземат всички общи или специални мерки, необходими за гарантиране на изпълнението на задълженията, произтичащи от Договорите или от актовете на институциите на Съюза. Поради това, при прилагането на вътрешното право, съгласно принципа за конформно тълкуване, следва да се взема предвид националното право като цяло и да се тълкува, доколкото е възможно, в светлината както на чл. 1 и чл.6 от ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ, така и на чл. 47 от Хартата и практиката на С.. Както ЕКПЧ, така и Хартата, гарантират едно минимално ниво на защита на правата на човека и не са пречка пред държавите членки да предоставят по-висока защита на определени права и свободи.
Европейският съд по правата на човека приема, че за да бъдат ефективно гарантирани правата по Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, в полза на юридическите лица също следва да се присъжда парично обезщетение за неимуществени вреди. Неимуществените вреди, претърпени от такива дружества, могат да имат основания, които са повече или по-малко обективни или субективни. Съдът приема, че сред тези основания следва да се държи сметка за репутацията на дружеството, несигурността при взимането на решения, разрива в управлението на дружеството (за изчисляването на последствията от който няма точен метод) и макар и в по-малка степен, на причинените на членовете на управителните органи тревоги и безпокойство. Това твърдение се подкрепя от решението на ЕСПЧ по казуса Comingersoll S.A. v. Portugal. В този казус дружеството Comingersoll S.A. осъжда правителството на П. да заплати обезщетение в размер на 1.5 млн. ескудос за нарушение на чл. 6, §1 от Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията), който урежда правото на справедлив съдебен процес за всяко лице, без значение дали е физическо или юридическо. Ратифицирайки Конвенцията, България ясно и категорично е заявила желанието си да спазва нейните разпоредби, които с акта на ратификация са станали част от вътрешното право на страната.
В практиката на Съда на Европейския съюз също могат да бъдат посочени примери в тази връзка. Така съдът осъжда Европейската комисия да плати на корабостроително дружество обезщетение за неимуществени вреди, претърпени поради публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на подвеждаща информация, засягаща по-специално доброто име и реномето на компанията – в решението си по дело Т-88/09 от 8.11.2011 по казуса Idromacchine Srl v. E. C. Съдът на Европейския съюз по ясен и категоричен начин се произнася в подкрепа на правото на юридическите лица да получават обезщетение за неимуществени вреди. В посочения казус италианското корабостроително дружество Idromacchine Srl осъжда Европейската комисия да му заплати обезщетение в размер на 20 000 (двадесет хиляди) евро за претърпените от дружеството неимуществени вреди плюс съответните компенсаторни и мораторни лихви. Неимуществените вреди на Idromacchine Srl се изразяват в публикуването в Официалния вестник на Европейския съюз на подвеждаща информация, засягаща по-специално доброто име и реномето на Idromacchine Srl. Съдът на Европейския съюз е на мнение, че едно такова неблагоприятно представяне на Idromacchine Srl като предприятие, което не може да предостави услуги, съответстващи на действащите стандарти, и така да изпълни договорните си задължения, засяга отрицателно доброто му име и реномето му, които сами по себе си имат търговска стойност, което Европейската комисията впрочем не оспорва в писмените си изявления.
Въпросът се поставя и в отношенията инвеститор – държава, основаващи се на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави (ICSID) и на сключваните между държавите двустранни инвестиционни договори (Bilateral I. Treaties). Арбитражният съд, конституиран в рамките на ICSID, постановява, че макар инвестиционните договори да имат за цел да защитават предимно имуществото и икономическите интереси, те сами по себе си не изключват възможността при изключителни обстоятелства страна по спора да търси обезщетение за неимуществени вреди. Освен това арбитражният съд приема, че трудностите при оценяването на този вид вреди не могат да представляват препятствие за обезщетяването на увреденото лице. Очевидно различните международни съдилища и арбитражи (а това напълно важи и за националните съдилища в други правни системи) не само са възприели възможността за присъждане на неимуществени вреди в полза на юридически лица, но и ефективно я прилагат, макар и позовавайки се на различни критерии за определяне на основанието и размера им.
Примери в тази насока са произнасянията по делата Свидетелите на Й. в М. срещу Русия (№ 302/02, 10 юни 2010 г.), А. Екин срещу Франция (№ 39288/ 98, ЕСHR 2001-VIII), Партия на свободата и демокрацията срещу Турция |GC| (№ 23885/94, ECHR 1999-VIII), С. синод на Българската православна църква (митрополит И.) и др. срещу България (№ 412/03 и № 35677/04), Висш духовен съвет на мюсюлманската общност срещу България (№ 39023/97), М. църква на Б. и други срещу М. (№ 45701/99), ECHR 2001-X., Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas и други срещу А. (№ 40825/98), Savez crkava “Rijeи ћivota” and Others v. Croatia (№ 7798/08), А. срещу Турция (№ 4149/04 и № 41029/04) и Kirбly and Dцmцtцr v. H. (№10851/13).
Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. В решение № 29/1998 по к.д. № 28/1998 г. КС е отбелязал, че ЕКПЧ е „част от вътрешното право на страната, а решенията на Европейския съд по правата на човека са задължителни за всички органи в страната, включително и по тълкуването й по силата на чл. 46 от Конвенцията“.
В решение № 2/1998 по к.д. 15/1997 г. КС „отчита, че нормите на ЕКПЧ в материята на правата на човека имат общоевропейско и общоцивилизационно значение за правния ред на държавите-страни по ЕКПЧ, и са норми на европейския обществен ред. Ето защо тълкуването на съответните разпоредби на Конституцията в материята на правата на човека следва да бъде съобразено във възможно най-голяма степен с тълкуването на нормите на ЕКПЧ. Този принцип на конформно тълкуване съответства и на международно признатата от България задължителна юрисдикция на Европейския съд по правата на човека по тълкуването и прилагането на ЕКПЧ.“
В обобщение няма основание да бъде изключена възможността да се присъди обезщетение на юридически лица и в частност на религиозни организации за обезвреда на неимуществени вреди от изнесени чрез средства за масово осведомяване обидни и клеветнически твърдения, уронващи авторитета им.
Няма основание да се изключи възможността да се присъди обезщетение и на представителя и последователя на религиозната организация. Съгласно общото правило на чл.45 ЗЗД всеки правен субект има право да търси защита на накърнено свое субективно материално право, в това число и от обидни и клеветнически твърдения в средствата за масова комуникация, дори и да не е посочен лично като носител на засегнатото право. Същият следва обаче да твърди и докаже лични вреди, извън репутационните на самото юридическо лице, в чийто обхват са и тези на членовете му, които са пряка и непосредствена последица от деликта.
По касационните жалби.
В касационната жалба против въззивното решение на Софийски градски съд, подадена от Религиозна институция „Свидетелите на Й. в България”, Г. Т. Г. и Н. С. С., са изложени оплаквания за неправилност на извода, че като юридическо лице, Институцията няма право на обезщетение за неимуществени вреди от деликт. Поддържа се, че изводът е формиран в нарушение на ЕКЗПЧОС, част от вътрешното ни право, с което касаторът е лишен от ефективно средство за защита на интересите си. Изложени са оплаквания за неправилност и на извода, че претенциите на ищците-физически лица са неоснователни, тъй като никъде в статията не са посочени лично.
Ответникът по касационната жалба „Ню Медиа Груп“ АД я оспорва като неоснователна.
За да се произнесе съдът съобрази следното:
Предмет на делото са субективно съединени искове с правно основание чл. 45 ЗЗД и чл. 49 ЗЗД, предявени от Религиозна институция „Свидетелите на Й. в България”, Г. Т. Г. и Н. С. С.. Ищците чрез заявените обезщетения за неимуществени вреди от по 6 000 лв. са поискали да бъде ангажирана гаранционно-обезпечителната отговорност на ответника „Ню Медиа Груп“ АД, издател на вестник „Всеки ден“, за това, че в статията със заглавие „Родилка загубила бебе в дома си – сектантка“, публикувана на 15.11.2012 г. във вестника, са изнесени твърдения, които ищците считат обидни и клеветнически, а и нарушаващи забраната за дискриминация по признак религия.
След като е установил, че статията не визира лично никой от ищците Г. Т. Г. и Н. С. С., а изнесеното в нея се отнася до религиозната институция като общност от последователи на изповядваното от нея вероизповедание, въззивният съд е достигнал до извода, че са неоснователни претенциите на ищците-физическите лица. Счел е, че неоснователността на претенцията на религиозната институция следва само от това, че обезщетението за неимуществени вреди претендира юридическо лице.
Съставът на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд намира, че касационните оплаквания срещу въззивното решение в частта, досежно претенциите на касаторите Г. Т. Г. и Н. С. С., са основателни, но в тази част решението е валидно, допустимо и правилно по резултат, поради което и следва да бъде потвърдено. Личното посочване на ищците като носители на накърненото субективно право, с оглед отговора на поставения правен въпрос, даден по-горе в решението, както и определянето им като последовател или член на управленския екип на институцията, не е определящо за преценката основателни ли са претенциите или не. Определящото в случая е, че ищците Г. и С. отъждествяват своите вреди с репутационните вреди на Институцията, чийто членове са самите те, и които са предмет на претенцията на ищеца Религиозна институция „Свидетелите на Й. в България”. Същите не твърдят лични вреди, различни от репутационните на общността, което е достатъчно основание техните претенции да бъдат отхвърлени като неоснователни.
Касационните оплаквания срещу въззивното решение в частта, досежно претенцията на касатора Религиозна институция „Свидетелите на Й. в България” са основателни. Религиозна институция „Свидетелите на Й. в България”, в качеството й на юридическо лице разполага с правото да претендира обезщетение за неимуществени вреди от действия, уронващи престижа на институцията, поради което решаващите изводи на въззивния съд се явяват неправилни. Въззивното решение, постановено в нарушение на материалния закон следва да бъде отменено и тъй като не се налага повтарянето или извършването на нови съдопроизводствени действия по арг. от чл. 293, ал.3 ГПК, следва да бъде постановено ново решение по съществото на гражданскоправния спор.
По делото е установено, че в брой 266/ 15.11.2012 г. на вестник „Всеки ден“, чийто издател е ответникът, е публикувана статията „Родилка загубила бебе в дома си – сектантка“. Установено е, че в статията действително има следното съдържание, което религиозната институция окачествява като обидни, клеветнически твърдения за нея, а и нарушаващо забраната за дискриминация по признак религия: „24-годишната С. се оказа последовател на Свидетелите на Й.“; „Религията й забранявала да ражда в болница“; „Свидетелите на Й. промиват мозъците на своите последователи“; „Свидетели на Й. стои зад смъртта на бебето, родено в домашни условия в Б.“; „На жените, които са в сектата, им е забранено да раждат децата си в болница, както и да ги ваксинират“; „Съседи на момичето си обясняват това с факта, че момичето и роднините й посещават службите на сектата „Свидетелите на Й.“; „Жертви на свидетелите на Й. стават млади хора. Те са лесна плячка за сектите, особено когато са в крехка тинейджърска възраст. Подобни движения се възползват от лабилни младежи, които имат проблеми в семейството си или в училище“; „Сектата е против имунизациите, което засяга вече и децата, тъй като те не могат да вземат сами решение за това.“; „В много европейски държави те са гонени и обявени за опасни“; „От С. това движение е прокудено отдавна“.
По делото е установено по безсъмнен начин, че процесният брой на вестник „Всеки ден“ е достигнал до широк кръг хора, в т.ч. от последователи на Свидетелите на Й., които се почувствали засегнати и наранени. Видно от заключението на вещото лице по приетата съдебно-счетоводна експертиза реално от отпечатания тираж на процесния брой са продадени 29162 броя или 76,84%.
Анализът на употребените в статията изразни средства обосновава извод, че част от тях / секта, сектантка/ не съставлява обида, нито клеветническо твърдение. Терминът „секта” означава религиозна общност/вероизповедание, различно от официалното, което определение по синонимен и тълковен речник е придобило и гражданственост. Религиозната институция „Свидетелите на Й. в България” е вероизповедание, различно от официалното, което традиционно за Република България е източното православие – чл. 10, ал .1 от Закона за вероизповеданията. Не е обидно или клеветническо и даденото определение на сектата като опасна. Оценката не нахвърля правото на изразяване на мнение, прокламирано в чл. 39 от Конституцията на Република България.
Сами по себе си твърденията „24-годишната С. се оказа последовател на Свидетелите на Й.“ и „Съседи на момичето си обясняват това с факта, че момичето и роднините й посещават службите на сектата „Свидетелите на Й.“” не са обидни, но са неверни. Ответникът, комуто е възложена доказателствената тежест в процеса, не е ангажирал доказателства за установяване верността му. Нещо повече, по делото са приложени материалите по ДП №02-1594/2012г. по описа на 02 РПУ [населено място], ДП №3759/2012г. на Б., сред които са и обясненията на С. Р., дадени на 13.11.2012г. пред разследващ полицай, в които същата категорично отрича всякаква връзка с общността „Свидетели на Й.”. По делото не са ангажирани никакви доказателства за наличието на връзка нито пряка, нито косвена с ответната институция.
Същевременно, друга част от направените в статията изявления и в частност тези, касаещи проповядвани от ищеца идеи и прилагани практики, включително относно възпитанието на децата и младежите /„Свидетелите на Й. промиват мозъците на своите последователи“; „Жертви на свидетелите на Й. стават млади хора. Те са лесна плячка за сектите, особено когато са в крехка тинейджърска възраст. Подобни движения се възползват от лабилни младежи, които имат проблеми в семейството си или в училище“/ са неверни, опровергани от действителното съдържание на приетите като доказателство по делото печатни произведения на Религиозната институция и нейния Устав. Неверни като недоказани и опровергани от приетите като доказателство по делото печатни произведения на Религиозната институция и от заключението на вещото лице доц. Н. по приетата от въззивната инстанция съдебна експертиза са и изнесените твърдения : „Религията й забранявала да ражда в болница“, „Сектата е против имунизациите, което засяга вече и децата, тъй като те не могат да вземат сами решение за това.“ и „На жените, които са в сектата, им е забранено да раждат децата си в болница, както и да ги ваксинират“. Вещото лице категорично посочва в заключението си, че религиозната доктрина не въвежда забрани за отказ от болнична помощ при раждане и от ваксинации, а напротив убежденията на последователите разкриват одобрение към съвременните достижения на медицината и допустимост на тяхното използване при лечение на привържениците на това вероучение. Посочило е и това, че забраната за кръвопреливане е религиозен принцип и определящ постулат на доктрината на религиозната общност, но между общността и българските власти е постигнато споразумение, за предоставяне на последователите на учението правото на свободен избор по този въпрос. Забрана за кръвопреливане и санкции за неспазването й липсва и в устава на институцията, приет като доказателство по делото. Неверни и неподкрепени с никакви доказателства, съответно оборени от представените от институцията ответник писмени доказателства са и твърденията :„В много европейски държави те са гонени и обявени за опасни“; „От С. това движение е прокудено отдавна“.

Изявленията, посочени по-горе, са с клеветническо съдържание, целящо изграждане на превратни, негативни представи за проповядваните от Институцията идеи за здравето на децата и последователите на учението, за възпитанието на децата и цената и смисъла на човешкия живот. Клеветнически по своя характер са и изявленията, свързващи смъртта на бебето и действията на родилката с проповядваните от религиозната институция идеи. Същите целенасочено са използвани за накърняване на репутацията на институцията, поради внушение за наличие на пряка причинно-следствена връзка между проповядваните идеи и практики с трагичния инцидент – смъртта на бебето, което не може да се оправдае, предвид конкретните обстоятелства и техния контекст, с обществения интерес и необходимост. Изнасянето на всички тези твърдения с негативно съдържание засягат публичния образ на Религиозната институция и уронват престижа й. Разпространеното чрез средство за масова информация, каквото е печатното издание на вестника, надхвърля правото на свободно изразяване – съставлява противоправно поведение, за което пострадалият следва да получи морално удовлетворение чрез присъждане на парично обезщетение. Ответникът като възложител на работата на основание чл. 49 ЗЗД, носи отговорност за обезвъзмездяване на причинените неимуществени вреди доколкото използваните неверни твърдения засягат неблагоприятно адресата и доколкото издателят не е проявил дължимата грижа да провери достоверността на информацията. В тази връзка неоснователен е доводът на ответника, че не следва да носи отговорност, тъй като процесните твърдения вече са били разпространени от други средства за масова информация. В свои решения /пр.:решение по гр.д.№1251/2012г., ВКС, състав на ІІІ ГО/ ВКС е дал разрешение на въпроса кога и при какви предпоставки авторът, респективно издателят като възложител на работата, може да се освободи от отговорнаст. Съгласно последното, когато съдържанието на статията съдържа фактически твърдения, които се квалифицират като клевета, и публикацията е първа по ред, издателят/възложителят носи отговорност, защото е следвало да провери достоверността на информацията съобразно правилата на добрата журналистическа практика. Когато става въпрос за статия, в която авторът/издателят изрично се е позовал на публикувана по-рано статия от друг автор/издател, вторият издател не може да носи отговорност за това, че се е доверил на добросъвестността на първ

Scroll to Top